Өнертапқыштық қадам және айқын емес - Inventive step and non-obviousness

The өнертапқыштық қадам және айқын емес генералды бейнелейді патентке қабілеттілік көпшілігінде бар талап патенттік заңдар, оған сәйкес өнертабыс патенттеу үшін жеткілікті өнертапқыштық, яғни айқын емес болуы керек.[1] Басқаша айтқанда, «байқамау қағидасы өнертабыстың сәйкесінше арақашықтық немесе одан асып түсетіндігін сұрайды қазіргі даму жағдайы ".[2]

«Өнертапқыштық қадам» өрнегі Еуропада, ал «айқын емес» өрнегі негізінен Америка Құрама Штаттарының патенттік құқығы.[1] Кейде «өнертапқыштық» өрнегі де қолданылады.[3] Негізгі қағида шамамен бірдей болғанымен, өнертапқыштық қадамды және анық еместікті бағалау әр елде әр түрлі болады. Мысалы, Еуропалық патенттік бюро (EPO) Ұлыбританиядағы тәжірибеден өзгеше.

Негіздеме

Өнертабыстық қадамның мақсаты немесе айқын еместігі өнертабысқа «өнімнің қалыпты дизайны мен әзірлемесінен» кейін пайда болатын патент беруден аулақ болу, патенттік жүйемен ұсынылатын ынталандыру арасындағы тепе-теңдікке жету, атап айтқанда инновацияны ынталандыру; және оның әлеуметтік құны, атап айтқанда уақытша монополияларды беру.[4] Айқындықтың белгісі - бұл қоғамның құнды жаңалық ретінде қабылдайтын өлшемі.[5] «Айқын емес» деген талаптың қосымша себептері - «жетілдірілген жетілдіруге» емес, іргелі зерттеулерге ынталандыру және «іздеу мен лицензиялауға қымбат тұратын экономикалық маңызы жоқ патенттердің таралуын» азайту.[6]

Индукция теориясына сәйкес «егер идея осы саладағы адамдар оны көп күш жұмсамай-ақ дамытатыны соншалықты айқын болса, онда патент жүйесі ұсынатын ынталандыру идеяны тудыру үшін қажетсіз болуы мүмкін».[7] Осылайша, «ашылмайтын немесе ойлап табылмайтын, бірақ патент алу үшін шығарылатын өнертабыстарды жоюдың кейбір құралдарын әзірлеу» қажет. [8] Біріктіру және Даффи[9] «индукция стандарты құқықтық доктринада ықпалды болмады, ал оның кейінгі сот практикасында болмауы патенттік заңның жауапсыз қойылған үлкен сұрақтарының бірін тудырады: соттар патент қабілетін анықтауға қатысты негізді және теориялық тұрғыдан берік тәсілді қалайша елемей жүре береді?»

Қарама-қайшылықтар мен баламалар

«Оңай» өнертабыстарды жоюға тырысқанда, анық емес талап жалпы патенттік жүйенің бірнеше минусын әкеледі, әсіресе фармацевтика саласында, бұл патенттік қорғауға қатты тәуелді. Мысалға,

  1. «Нәтижесіздік стандарты фармацевтикалық ғылымдардағы прогресті өз-өзіне қарсы қоюдың ирониялық әсерін тигізеді, өйткені стандарт дәрілік заттардың патенттік қорғанысын зерттеушілерге оларды тиімді болуы мүмкін деп анықтауға мүмкіндік берген ғылыми жетістіктерге негізделген». Фармацевтикалық компаниялар «дәрі-дәрмектерді патенттік қорғаудағы әлсіздіктері үшін жиі бас тартады». «Айқын және, демек, патентке қабілетсіз дәрі-дәрмектер проблемасы уақыт өте келе нашарлай түседі, өйткені ашықтыққа жол бермеу талабы, анықтамасы бойынша, фармацевтикалық ғылымдардағы прогресті өз-өзіне қарсы қояды; яғни, жаңа дәрі-дәрмектерге жаңа жетістіктерге негізделген патенттік қорғауды жоққа шығарады. олардың ашылуына алып келген ғылымда ». «Нақты проблема - бұл ашықтыққа жол бермеу талабының табиғаты, ол ерте зерттеулерде ең перспективалы болып көрінетін дәрілерден патенттік қорғанысты жасырады және фармацевтикалық ғылымдардағы прогресті жазалайды. Доктрина ішіндегі осындай таңқаларлық тенденцияларды ескере отырып, есірткі зерттеушілері таңқаларлық емес өздерінің ашқан жаңалықтарын патенттеу үшін тосқауыл ретінде байқамау талабын жиі кездестіреміз ».[10] «Мұндай дәрі-дәрмектерді жоғалтудың әлеуметтік шығындары нарыққа жететін патенттелмейтін дәрілік заттардың арзан генериктерге жылдам қол жетімділігі үшін халыққа тигізетін пайдасынан әлдеқайда көп болуы мүмкін». «Патенттік ережелер жаңа дәрі-дәрмектің немесе терапияның енгізілуіне жол бермейтін немесе оны кешіктіретін кез келген жағдайда мүмкін болады финастерид (қуық асты безінің қатерлі ісігінің алдын-алу үшін), халыққа ауыр жарақат тигізуі мүмкін. «» Қазіргі заманғы патенттік саясат, дәрі-дәрмектерден патенттік қорғанысты жасырады, өйткені олардың жаңалығы жоқ немесе айқын көрінеді, сондықтан халықтың әл-ауқатына айтарлықтай қауіп төндіреді. « патенттік стандарттар дәрі-дәрмектерге арналған инновациялық жаңа идеяларға патенттерді шектеу арқылы фармацевтикалық инновацияларды басады, мысалы, жүйе бұрын жарияланымдарда ашылған немесе перспективалы болып көрінетін әлеуметтік құнды дәрілік заттарды әзірлеуге ешқандай ынталандырмайды ».[11]Сонымен қатар, «FDA-ның клиникалық-сынақ талаптары фирмалардың жалпы бәсекелестерден қорғанусыз дәрі-дәрмектерді сирек шығаратындығына байланысты» болғандықтан, FDA эксклюзивтік сыйақыны сол қорғауды қажет ете отырып басқара алуы керек деп ұсынылды. патенттік жүйенің дәрілік заттарды дамытудағы кемшіліктерін түзету.[12]
  2. Өнертапқыштың өзінің ашқан мәліметтері техниканың жаңа технологиясы ретінде қолданылуы мүмкін, бұл тек жаңалық үшін ғана емес, сонымен қатар айқын емес болуын талдау үшін - пайда табу үшін де, пайда табу үшін де мәжбүр етеді (өйткені Байх-Дол туралы заң АҚШ-тағы) бизнесті өздерінің ғылыми зерттеулерінің нәтижелерін таратуды кейінге қалдыру (немесе толығымен тоқтату), әртүрлі институттар арасындағы ынтымақтастықты қиындату және патенттің конституциялық мақсатына «ғылымның алға басуына» кедергі жасау.
  3. Өте жиі өнертабысқа арналған үлкен патенттіліктің маңызды өнертапқыштық сатысы бар патенттің түпнұсқалық патенті оның технологиясы коммерциаланғанға дейін 20 жыл бұрын беріледі, ал түпнұсқа өнертапқыштар өз өнертабыстарының жемісін жемейді. Керісінше, кейінірек (коммерцияландыру басталғанға дейін) бастапқы технологияны кезең-кезеңімен жетілдіре отырып шыққан адамдар, мұндай жетілдірулермен, әлдеқайда әлсіз өнертапқыштық қадамдарға ие, өз өнертабыстарын (-тарын) монетизациялауға жақсы мүмкіндік алады. Мұндай жағдайдың әйгілі мысалы болып табылады Vanadium Redox-Flow батареясы 1978 жылы Pelligri және Spaziante ойлап тапқан және патенттелген технология (Ұлыбритания патенті 2030349, Oronzio de Nori Impianti Elettrochimici S.p.A., 1978), бірақ шамамен 2017 жылға дейін коммерцияланбаған.[13]

Қазіргі кезде белсенді жұмыс істейтін патенттік жүйелері бар барлық елдерде өнертапқыштық қадам жасау талабы болса да, мұндай доктринаның қажеттілігі күмәнданды. Мысалы, «елеулі жаңалық» балама тәсіл ретінде ұсынылды.[14] Сондай-ақ, көптеген елдерде патенттерден басқа, пайдалы модельдер, неғұрлым қысқа (немесе мүлдем жоқ) талаптары, қысқа мерзімді монополия мерзімінің орнына. Пайдалы модельді қорғаудың қол жетімділігі өнертапқыштар, әзірлеушілер мен өндірушілер үшін анық емес талдаудың (сот ісінің) нәтижесінің белгісіздігімен байланысты тәуекелді азайтады (төменде қараңыз).

АҚШ-та градацияның мықты өнертапқыштық қадамы жоқ - патенттің ұзағырақ уақыты және ешнәрсе жоқ тәсілі қолданылады. Мұндай жүйеде өнертапқыштық (барлығы) мен айқын (ештеңе) арасындағы шекараны қою екіұшты болып табылады, өйткені апелляциялық шағым бойынша нәтижелері өзгерген көптеген сот процестері (мысалы, Sanofi-Aventis GmbH Glenmark фармацевтикаға қарсы, 748 F. 3d 1354 (Fed. Circuit 2014)[15]). Сонымен қатар, тек[дәйексөз қажет ] - бұл патенттік өтінім берілгеннен кейін анықталған / анық емес фактілерді дәлел ретінде енгізу мүмкіндігі. (мысалы, Нолл Фарм. Co. v Teva Фарм. АҚШ, Инк. 367 F.3d 1381, 1385 (Федер. 2004 ж.) Және Genetics Inst., LLC Novartis Vaccines & Diagnostics, Inc. 655 F.3d 1291, 1307 (Fed.Circ.2011), Re Khelgatian 53 CCPA 1441, 364 F.2d 870, 876 (1966)).

Өнертапқыштықтың төмен деңгейінің қажеттілігі жақсы мойындалғанымен, мұндай жолақты өлшеудің ұсынылған құралдары 200 жылдық сот практикасына қарамастан сәтсіз болды. «Айқын және қарапайым түрде қолданылатын стандарт анықталмағандық шегі нақты тұрған жерде белгіленіп, бүкіл қоғамды, атап айтқанда заң шығарушыларды патенттік жүйенің тиімділігін бағалауға арналған эталонмен қамтамасыз етеді. Сонымен қатар, мұндай стандарт мүмкіндік береді төменгі соттар анық еместікті дұрыс және дәйекті түрде анықтау, ең болмағанда гипотетикалық тұрғыдан белгісіздікті азайту, біркелкілікке итермелеу және кері мүмкіндікті төмендету ».[5] Путнам, Хейз және Бартлетт, Инк. Компаниясының аға кеңесшісі, кіші Сесил Д. Куиллен мырза және бұрынғы Бас кеңесші Eastman-Kodak компаниясы, келіседі: «ПТО сотта қолданылатын стандартты қолдануы керек, сонда патент иелері тек сот процесінің шақыруына емес, құрметке лайық патент алады.»[16] АҚШ Жоғарғы Соты патенттік агенттікті соттар сияқты стандарттарды сақтамағаны үшін сынға алды:

Патенттік емес материалдарды іріктеп алудың негізгі жауапкершілігі Патенттік ведомствода болатынын ұмытпаған жөн. Сот ісін күту - бұл барлық практикалық мақсаттар үшін патент жүйесін әлсірету. Біз Патенттік ведомство мен соттар қолданатын стандарттар арасындағы белгілі айырмашылықты байқадық. Сәйкессіздікті түсіндіру үшін көптеген себептер келтіруге болатынымен, емтихан алушылар «өнертабыс» ұғымын қолдану кезінде жиі қолданатын ерік болуы мүмкін.[17]

Юрисдикциялар

Канада

Айқын болмау талабы осы баптың 28.3-бөлімімен кодталған Патенттік заң (R.S.C., 1985, б. P-4).[18]

28.3 Канададағы патент алуға өтінімде анықталған нысан, егер ол қатысты болған өнер немесе ғылымда білікті адамға, талап ету күнінде айқын болмайтын тақырып болуы керек.
(а) өтініш беруші немесе өтінім берушіден тікелей немесе жанама түрде білім алған адам өтініш берген күнге дейін бір жыл бұрын ақпарат Канадада немесе басқа жерлерде көпшілікке қол жетімді болатындай етіп ашқан ақпарат; және
(b) талап ету күніне дейін (а) тармағында көрсетілмеген тұлға ақпарат Канадада немесе басқа жерлерде көпшілікке қол жетімді болатындай етіп ашылған ақпарат.

The Канаданың Жоғарғы соты белгіленген айқын еместігін тексеруді растады Windsurfing International Inc. vs. Tabur Marine (Ұлыбритания) Ltd.[19] жылы Apotex Inc. қарсы Sanofi ‑ Synthelabo Canada Inc.:

  1. «Өнерге машықтанған» ұғымын анықтаңыз және сол адамның тиісті жалпы жалпы білімін анықтаңыз;
  2. Қарастырылып отырған шағымның өнертабыстық тұжырымдамасын анықтаңыз немесе егер оны орындау мүмкін болмаса, оны тұжырымдап жазыңыз;
  3. «Техника деңгейінің» бөлігі ретінде келтірілген мәселе мен талап қоюдың өнертабыстық тұжырымдамасы немесе түсіндірілген талап арасында қандай айырмашылықтар бар екенін анықтаңыз;
  4. Талап етілген өнертабыс туралы ешқандай хабарсыз қаралса, бұл айырмашылықтар осы салада білікті адамға айқын болатын қадамдарды құрайды ма немесе олар қандай-да бір өнертабыс дәрежесін қажет етеді ме?

Канада соттары сонымен қатар АҚШ-тың объективті көрсеткіштерінің баламаларын, яғни өнертабыстың патентке қабілеттілігін қолдайтын факторларды таниды [20][өзін-өзі жариялаған ақпарат көзі ме? ]:

  1. Ұзақ уақыт бойы сезінетін, бірақ өнерге деген қажеттіліктің қанағаттанбаған қажеттілігі, ал қажетті өнер мен элементтер көптен бері қол жетімді болды;
  2. Проблеманың болғанын және проблеманың қандай болғанын бұрын білетіндер білмеді;
  3. Техникаға білікті адамдардың (1) қажеттілігін толтыруға немесе (2) проблемасын түсінбеу салдарынан туындайтын қиындықтарды жеңуге бағытталған айтарлықтай әрекеттері;
  4. Өнертабыстың коммерциялық жетістігі жарнама немесе тартымды орау сияқты факторларға емес, өнертабыстың өзіне байланысты;
  5. Өнеркәсіпте алдыңғы қатарлы құрылғыларды патенттелген өнертабыспен ауыстыру;
  6. Патент иесінің өнертабысын бәсекелестердің жедел көшірмесі;
  7. Лицензия алу арқылы немесе патентке нұқсан келтірмеу арқылы патентті құрметтеу арқылы саланың патенттің жарамдылығына немесе екеуіне де енуі:
  8. Патент иеленген техникалық бағыттан алшақтататын алдыңғы деңгейдегі білімнің немесе білімнің болуы;
  9. Өнертабыстағы білікті адамдарға өнертабыс нәтижелерінің күтпегендігі; және
  10. Патент иесінің көзқарасы нәтиже берген өнердегі білікті адамдардың сенбеуі және сенбеуі.

Еуропалық патенттік конвенция (EPC)

52-баптың 1-тармағына сәйкес, 56-баппен, бірінші сөйлем, EPC, Еуропалық патенттерге өнертабыстар бұл, басқалармен қатар, өнертапқыштық қадамды, яғни өнертабысты ескереді қазіргі даму жағдайы, а анық болмауы керек өнерге шебер адам.

The Бөлімдерді қарау, Оппозициялық бөліністер, және EPO апелляциялық кеңестері өнертабыстың өнертапқыштық қадамды қамтитындығын бағалау және шешу үшін әрдайым дерлік «проблемалық-шешімдік тәсілді» қолданады. Тәсіл мыналардан тұрады:

  1. анықтау өнерге жақын, ең маңызды техникалық деңгей немесе ең болмағанда нақты бастама;
  2. анықтау объективті техникалық проблема, яғни ең жақын техника тұрғысынан техникалық проблеманы анықтау талап етілді өнертабыс шешеді және сәтті шешеді; және
  3. зерттеу ма әлде жоқ па мәлімделген шешім объективті техникалық проблемаға анық жалпы өнер күйін ескере отырып, шебер адам үшін.

Бұл соңғы қадам «мүмкін болатын тәсіл» бойынша жүзеге асырылады. Осы тәсілге сәйкес, өнертабыстың өнертапқыштық қадамға қатысты екендігін бағалау үшін келесі сұрақ қойылады (сұрақ шарықтау шегі мәселені шешу тәсілінің):

Оқу бар ма? өнерге дейінгі деңгей, тұтастай алғанда болар еді, мүмкін емес, ең жақын техникада көрсетілмеген техникалық сипаттамаларды қарастыру кезінде тұжырымдалған объективті техникалық проблемаға тап болған білікті адамды осы оқытуды ескере отырып, аталған техниканы өзгертуге немесе бейімдеуге [алдыңғы техниканы оқыту емес, тек алдыңғы техниканы оқыту], сол арқылы талаптардың шеңберінде болатын нәрсеге жету және осылайша өнертабысқа қол жеткізуге жету?

Егер білікті адамнан ең жақын техниканы талаптардың талаптарына сәйкес келетін нәрсеге жететіндей етіп өзгерту ұсынылса, онда өнертабыс өнертапқыштық қадамды қамтымайды.

Мәселе, шебер адам өнертабысқа ең жақын техникаға бейімдеу немесе өзгерту арқылы келе алуы мүмкін болғандығында емес, керісінше, егер ол мұны техника оны объективті техникалық мәселені шешуге үміттендірген болса, жасаған болар ма еді? немесе қандай да бір жақсартуды немесе артықшылықты күте отырып. Бұл білікті адамға өтініш бергенге дейін болған шығар басымдық сараптама жүргізіліп жатқан талап қою үшін жарамды күн.

Біріккен Корольдігі

Өнертапқыштық қадамның бар-жоғын бағалаудың негізгі сынағы заңмен бекітілген тест болып қалады: Актавис пен Новартис [2010] EWCA Civ 82-де [17]. Бұл сынақ келесідей: өнертабыс «өнер деңгейіне» жататын кез-келген мәселеге қатысты «өнерге шебер адам» үшін «айқын емес» болса, өнертабыстық қадамды енгізу үшін жасалады. 2 (2) бөлімінің артықшылығы: s 3 Патенттер туралы заң 1977 ж.

Біріккен Корольдіктің соттары заңмен бекітілген негізгі сынаққа жақындауға (жауап бермеуге) көмектесетін жалпы негіз қабылдады. Ол ретінде белгілі Виндсерфинг немесе Позцоли тест.

Жылы Windsurfing International Inc. v Tabur Marine (GB) Ltd. [1985] RPC 59 Апелляциялық сот келесі құрылымды ұсынды:

  1. Патентте көрсетілген өнертапқыштық тұжырымдаманы анықтаңыз;
  2. Әдетте білікті, бірақ елестете алмайтын адресатқа басымдық берілген күні өнердегі жалпы жалпы білімнің қандай болатындығы туралы;
  3. Келтірілген мәселе мен болжамды өнертабыс арасындағы айырмашылықтарды (бар болса) анықтау; және
  4. Сол айырмашылықтар (болжанған өнертабыс туралы ешқандай мәліметсіз қаралған) білікті адамға «айқын» болатын қадамдар болды ма, жоқ па, әлде олар қандай-да бір дәрежеде өнертабысты қажет ететіндігін шешіңіз.

Бұл тест апелляциялық сот ісінде жақында қайта өңделді Pozzoli Spa және BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (2007 ж. 22 маусым):[21]

  1. а) «өнерге шебер адам» ұғымын анықтаңыз, б) сол адамның тиісті жалпы жалпы білімін анықтаңыз;
  2. Қарастырылып отырған шағымның өнертабыстық тұжырымдамасын анықтаңыз немесе егер оны орындау мүмкін болмаса, оны тұжырымдап жазыңыз;
  3. «Техника деңгейінің» бөлігі ретінде келтірілген мәселе мен талап қоюдың өнертабыстық тұжырымдамасы немесе түсіндірілген талап арасында қандай айырмашылықтар бар екенін анықтаңыз;
  4. Талап етілген өнертабыс туралы ешқандай хабарсыз қаралса, бұл айырмашылықтар осы салада білікті адамға айқын болатын қадамдарды құрайды ма немесе олар қандай-да бір өнертабыс дәрежесін қажет етеді ме?

Жылы Schlumberger Holdings Ltd қарсы Электромагниттік геосервис AS [2010] EWCA Civ 819 (28 шілде 2010 ж.), Апелляциялық сот, өнертапқыштық қадамды анықтау үшін пайдаланылған ойдан шығарылған білікті адресаттың (ол білікті команда болуы мүмкін) талаптың құрылуын немесе жеткіліктілігін анықтау үшін қолданылғаннан өзгеше болуы мүмкін екенін түсіндірді.

АҚШ

«Анық емес» - бұл АҚШ-тың патенттік заңнамасында патенттілікке сәйкестендіру үшін өнертабыстың сәйкес келуі керек талаптардың бірін сипаттайтын термин, кодталған 35 АҚШ §103. АҚШ-тағы патентке қабілеттіліктің негізгі талаптарының бірі - патенттелген өнертабыстың айқын болмауы, яғни «өнерде қарапайым дағдыға ие адам» (PHOSITA) өнертабыс бағытталған мәселені қалай шешетінін білмейді. дәл сол механизмді қолдана отырып. PHOSITA стандарты іс жүзінде тым түсініксіз болып шыққандықтан, АҚШ Жоғарғы соты Патент зерттеушілері мен соттардың анықталмағандығына практикалық талдауды бақылайтын тағы екі пайдалы тәсіл ұсынылды: Грэм және басқалар. Канзас-Ситидің Джон Дирдің соавтына қарсы және т.б., 383 АҚШ 1 (1966 ж.) «Айқын емес» деген нұсқаулар береді және KSR және Teleflex (2006) «айқын» нәрсеге нұсқау береді.

Тарихи даму

Конституциялық тұрғыдан анық еместіктің талабы белгіленеді 1-бап, 8-бөлім, 8-тармақ: «Конгресстің ... шектеулі уақытқа ... өнертапқыштарға өздерінің ... ашуларына айрықша құқығын қамтамасыз ете отырып, ғылымның алға жылжуын ілгерілетуге күші бар». Сөз тіркесі ғылымның алға басуын насихаттау патенттік жүйенің мақсатын анықтайды, яғни қоғамдық доменнен алынған нәрсеге монополия беруге емес (немесе зерттеу жүргізу мүмкіндіктерін шектейтін нәрсеге, мысалы, зерттеу құралдары патенттелмейді) ). The Ғылымның дамуы талап конституциялық тұрғыдан төменде сипатталған айқындыққа прагматикалық тәсілді растайды. Сөз Ашылымдар үлесін қосқан деңгейді белгілейді Ғылымның дамуы уақытша монополияға лайық болу үшін көтерілуі керек.[22]

1790-1850: алғашқы күндер

The 1790 жылы конгресс қабылдаған алғашқы патент ережесі патенттелетін өнертабыстардың немесе ашылулардың «жеткілікті пайдалы және маңызды» болуын талап етті. Түсіндіруге болады маңызды үшін маңызды Ғылымның дамуы өйткені экономика үшін маңыздылығы көрсетілген пайдалы.[дәйексөз қажет ] Келесі 1793 жылғы патенттік акт жоқ маңызды тіл, бірақ «кез-келген дәрежеде кез-келген машинаның немесе зат композицияларының формасын немесе пропорцияларын жай ғана өзгерту жаңалық деп саналмайды» деп мәлімдеді. (Бұл мәлімдеме шын мәнінде қабылданды 1791 жылғы француз патент заңы ). Бұл қайталанды Томас Джефферсон Өзгеретін материал, мысалы, шойыннан соғылған темірге дейін патент қабілеттілігі үшін жеткіліксіз екенін түсіндіретін 1814 ж.[23]

Патентке қабілеттіліктің шарттарын құрудың қиындығы конституциялық гранттың жалпы ережелерімен және оны жүзеге асыратын заңдармен, патенттік жүйенің базалық саясатымен бірге «көпшілікке лайықты нәрселер ерекше эксклюзивті патентті ұятқа қалдырады» деп күшейтілді. Джефферсон айтқандай, шектеулі патенттік монополияның шектеуші әсерінен басым болуы керек. The 1836 Патенттік заң «жай өзгеретін» тілге ие болмады, бірақ оның орнына Патент комиссары кез-келген «жеткілікті түрде қолданылған және маңызды» өнертабысқа немесе жаңалыққа патент беруге құқылы екенін мәлімдеді.

АҚШ-тың Жоғарғы Соты өнертапқыштық / анықталмау / табу туралы мәселені алғаш рет 1822 жылы қарады Эванс Итонға қарсы (20 US 356,431) төменгі соттың патенттелетін жақсартуды қамтуы керек деген түсіндірмесін мақұлдаған кезде өзгерту «принципі машинаның«формадағы немесе пропорциядағы жай өзгеріс емес». Қазіргі кезде мұндай вариацияларды өнертапқыштық қадамның емес, жаңалықтың жетіспеушілігі деп түсіндіреді.

1851–1951 жж.: Практикалық критерийлерді табу үшін күрес

Белгісіздік мәселесі АҚШ Жоғарғы Сотына 1851 ж. Қайтадан жетті Хотчкисс Гринвудқа қарсы. Металл немесе ағаш сияқты есік тұтқасының белгілі материалдарын жаңа материалға - фарфорға ауыстыру патентке лайық па деген сұрақ туды. Сот «жетілдіру өнертапқыштың емес, шебер механиктің жұмысы» деген қорытынды жасап, патенттің күшін жойды. Мұндай тәсіл кейінірек ФОЗИТА (өнердегі қарапайым шеберлігі бар адам) өнертапқыштықты талдау тәсілі ретінде тұжырымдалған ой желісін болжайды. PHOSITA тәсілін дамыта бастағанына қарамастан, сот өнертапқыштық қаншалықты патентке лайық екенін анықтайтын практикалық құралдарды бермеді. Бұл жерде Этон мен Хотчкисс сәйкесінше өнертапқыштықты анықтайтын (өнертапқыштық қадамы / ашылуы жоқ) және айқын емес (анықталатын қадамы / ашылуы бар) екеуін анықтай отырып, осыған дейін қалыптасқан тенденцияны бейнелейтіндігін атап өткен жөн. .

1851-1951 жылдар аралығында патенттердегі талап етілетін тақырыптың анық еместігімен байланысты бірнеше жаңа істер Жоғарғы Сотқа жетті. Бір назар аударарлық жағдай Резеңке-ұшты қарындаш, Ховардқа қарсы 87 АҚШ (20 қабырға) 498 (1874), онда Жоғарғы Сот резеңке өшіргіш қақпағы бар қарындашқа патенттің күшін жойды, әркім резеңке резеңке тесікке салынған ағашқа жабысатындығын біледі. Тағы бір назар аударарлық жағдайда, Sinclair & Carrol Co. v. Interchemical Corp. (1945), АҚШ-тың Жоғарғы Соты патенттің «ұзақ және қиын эксперименттің өнімі емес» екенін анықтады, және «тізімді оқып, белгілі талаптарға сай белгілі қосылысты таңдау соңғы қойылатын бөлікті таңдаудан гөрі тапқырлық емес. пазлдың соңғы ашылуына ».

Алайда, сол уақыт ішінде соттар талап етілетін өнертапқыштық деңгей мен айқындықты және осы деңгейлерді өлшеу үшін іс жүзінде пайдалы критерийлерді табуға тырысты. Бұл күрестің көрнекті мысалдарының бірі - АҚШ-тың 1941 жылғы Жоғарғы Сотының ісі Cuno Engineering v Automatic Devices Corp.құру туралы айтылды данышпанның жарқылы ілім өнертабыстың патентке қабілеттілігін сынау ретінде: «жаңа құрылғы тек шақыру шеберлігін емес, шығармашылық данышпандықтың жарқылын ашуы керек».

Flash of Genius тәсілі өнертапқыштықты талдауды маңыздылықтан және PHOSITA-дан өнертапқыштың көңіл күйіне ауыстырды деп ойлады; бұл соттар баламалы тәсілдерді табуға тырысып жатқан кезде патенттік құқық қоғамында дүрбелең туғызды.[24] Бұл күрестің көрнекті мысалы - әділет Дугластың ұстанымдары Ұлы Атлантика және Тынық мұхиты шайы Co. және супермаркет жабдықтары корпорациясы[25] 1950 жылы ол патентке лайық болу үшін өнертабыс «ғылымның соңына - химия, физика және сол сияқтылардың шекараларын артқа тастауы керек» деп ойлады; екі жыл бұрын Funk Bros. Seed Co. және Kalo Inoculant Co.[26] ол жаңа табиғи принциптің ашылуы - бұл өздігінен патенттелмейтіндігін, «бұл табиғи принципті тапқырлықпен ашқанымен» деп мәлімдеді.

Осыған ұқсас мәселе тағы да пайда болды Mayo Collaborative Servs. Prometheus Labs., Inc. (2012 ж.), Онда АҚШ Жоғарғы Сотының көпшілігі: «Қорытынды: 1) жаңадан ашылған табиғат заңының өзі патенттік емес болып табылады және (2) егер бұл тек қана өтінішке сүйенетін болса, бұл жаңадан ашылған заңның қолданылуы, әдетте, патенттік емес болып табылады. өнерде бұрыннан белгілі элементтер ». Алайда, бұл пікір өте қайшылықты болып қалатынын ескерген жөн; әділет ретінде Стивен Брайер «барлық өнертабыстар патентке қабілетсіз болып көріну қаупін тудырады, өйткені барлық өнертабыстар оларды белгілі болғаннан кейін олардың іске асырылуын анықтайтын табиғаттың негізгі қағидаларына айналдырылуы мүмкін». Майо, 132 С. 1303-04

Бұл ұстаным патенттелетін доменнің шекарасын тек тұрақты жетілдірумен ғана емес, сонымен қатар ғылымдағы үлкен жетістіктермен де белгілеу қажеттілігі туралы мәселелер көтерді, яғни ғылымның алға басуына ықпал етпейтін тым көп монополия құру. Қазіргі уақытта соңғы шекара патентке сәйкес келетін пәнге қойылатын талап арқылы белгіленеді (зерттеу құралдары, ғылыми теориялар мен заңдар патенттік емес), ал патентке лайық болу үшін қаншалықты өнертапқыштық қажет екендігі туралы мәселе патенттік емес құжаттар арқылы анықталуы керек. -белсенділікке қойылатын талап.[дәйексөз қажет ]

1950 жылдар шамасында дами бастаған тенденция ашудың элементін ашуды талап етуді қажет етті, ал патенттік монополияны тек бір немесе бірнеше «[табиғи] заңдардың белгілі бір қосымшалары» бойынша ашқан адам ашқанға дейін ойлап тапты. бірінші ақпаратты жариялау басталады. Белгіленбейтін талап пен талаптардың шектен тыс ауқымы арасындағы қосарланған уақытты АҚШ Жоғарғы Соты одан әрі дамытады деп күтілуде.

АҚШ Жоғарғы сотының шешімі Ұлы Атлантика және Тынық мұхиты шайы Co. және супермаркет жабдықтары корпорациясы 1950 жылы көбінесе прагматикалық тәсілдің жоғары су белгісі болып саналады, өйткені сот («екі төменгі сотта» бекітілгеннен кейін) коммерциялық тұрғыдан сәтті, бірақ өте қарапайым механикалық құрылғыны «гаджет» ретінде патенттеуді өзгертті. Оның шешіміне сүйене отырып, «тек қана өздерінің функцияларында өзгеріссіз ескі элементтерді біріктіретін» тіркесім патенттелмейді, өйткені мұндай патент «өзінің монополия саласында бұрыннан белгілі нәрсені алып тастап, ... қол жетімді ресурстарды азайтады». шебер адамдар ». [27] Сол уақыттағы өнертапқыштықтың жеткіліксіздігінің тағы бір мысалын In re Aller-ден табуға болады (CCPA, 1955)[28] «Оңтайлы немесе жұмыс істеуге болатын диапазондарды әдеттегі эксперимент арқылы табу өнертапқыштық емес.» Алайда бұл шектеу кейінірек алынып тасталды, егер «әдеттегі экспериментті анықтамас бұрын параметр нәтижеге тиімді айнымалы ретінде танылуы керек».[29]

Жоғарғы Сот төменгі соттардың қолдануына арналған прагматикалық тәсілдің практикалық сынағы ретінде ескі элементтердің қосындысынан «ерекше немесе таңқаларлық салдарларды» ұсынды: «[O] тек тұтастай алғанда оның бөліктерінің қосындысынан асып түскенде патенттелген ескі құрылғыларды жинақтау ». Уақыт прагматикалық тәсілді растағанымен (патент ғылымның алға жылжуына ықпал ете ме немесе ол көпшіліктің назарынан тыс қалады ма), «әдеттен тыс немесе таңқаларлық салдардың» өлшемі тым түсініксіз және іс жүзінде тым жоғары болып шықты. Екінші жағынан, «ескі элементтерді тек сәйкес функцияларында өзгеріссіз біріктіретін» тіркесімнің қарсы критерийі содан бері іс жүзінде пайдалы болды.[дәйексөз қажет ]

Осы кезеңдегі тағы бір маңызды жағдай Graver Tank & Manufacturing Co. қарсы Linde Air Products Co. Бұл ой желісін белгіледі[30] Өнертапқыш патентте талап етілмеген, бірақ талап етілгеннің айқын ауытқуы болып табылатын нәрсе, осы тармақтың талаптары бойынша қарастырылған деп саналуы керек Эквиваленттер туралы ілім.

Алайда, сол кездегі прагматикалық тәсіл де, «ерекше немесе таңқаларлық нәтиже» критерийі де одан әрі дами алмады, өйткені конгресс 1952 жылы анықталмағандықты анықтауда өнертапқышқа ұқсас субъективті факторға (PHOSITA деп аталады, яғни өнерде қарапайым дағдыларға ие адам) көңіл-күй.

1952–1964: ФОЗИТА

Патент қабілеттілігіне түсініксіздіктің әсерін азайту, жою данышпанның жарқылы сынау және өнертабыстың ашылуы патенттік монополияға лайық екенін анықтаудың неғұрлым әділ және практикалық әдісін ұсыну үшін Конгресс бұл мәселені өз қолына алып, 1952 жылғы патенттік заң 35 АҚШ § 103 бөлімінде:

Патент алуға болмайды, егер өнертабыс осы тақырыптың 102-бөлімінде көрсетілгендей бірдей ашылмаған немесе сипатталмаған болса да, егер патенттелуге ұмтылатын зат пен техниканың арасындағы айырмашылық тақырыпқа сәйкес болса тұтастай алғанда, өнертабыс осы тақырыпқа қатысты өнерде қарапайым дағдылары бар адамға жасалған кезде айқын болар еді. Патентке қабілеттілік өнертабыстың жасалу жолымен жоққа шығарылмайды.

Мәнер туралы соңғы сөйлем ережені болдырмау мақсатында қосылды данышпанның жарқылы тест.[31]

1952 жылғы Патенттік заңға 35 АҚШ қосылды. § 103, бұл идеяның патенттік қорғауға жарамды екендігін көрсету талабы ретінде айқындықты тиімді түрде кодтады. Бөлім, негізінен, патенттелетін объектіні және өнертабыстың алдыңғы деңгейімен салыстыруды, патенттің мәні өнертабыс кезінде қарапайым адамдар үшін айқын болған-болмайтындығын анықтауды талап етеді. ФОЗИТА деген өнердегі шеберлік. (Ұқсас критерийлер қабылданды және қазіргі уақытта көптеген басқа елдерде қолданылады.) Кларк Конгресс Актіні қабылдау кезінде Патенттік заңның айналасындағы жалпы заңды анықталмағандық туралы талап қою арқылы кодификациялауға және нақтылауға бағытталған деп есептеді. Алайда, бұл тест екі мағыналы болып шықты және PHOSITA болмағандықтан, іс жүзінде онша көмектеспеді.

1964–1984 жж Адамс трилогия & Грэм факторлар

Көп ұзамай Жоғарғы Сот 1952 жылғы Патенттік Заңды практикалық тұрғыдан түсіндірді. Ол басталған тәсілмен жүрді Ұлы Атлант «ескі элементтерді тек өздерінің функцияларында өзгеріссіз біріктіретін» тіркесімді қабылдамау ережесімен және көп ұзамай қабылдау ережелерін қосқан. Мұны қазір «Адамс трилогиясы» деп атайды: Calmar vs. Cook Chemical (1964),[9] Грэм қарсы Джон Дир (1966), және Америка Құрама Штаттары Адамсқа қарсы (1966).

Жылы Грэм қарсы Джон Дир,[32] Сот § 103 анықтық мәселесін шешу үшін келесі фактілердің анықталуын талап етеді деп есептеді:

  1. алдыңғы техниканың ауқымы мен мазмұны;
  2. өнердегі қарапайым шеберлік деңгейі;
  3. мәлімделген өнертабыс пен техниканың арасындағы айырмашылықтар.

Сонымен қатар, Сот қажет болған жағдайда анық еместіктің дәлелі бола алатын «екінші пікірлерді» атады. Олар (Great A. & P. ​​Шайдың «өздерінің функцияларында өзгеріссіз ескі элементтерді ғана біріктіретін» тіркесімді қабылдамау ережесімен бірге) мәлімделген өнертабысты анықтауға практикалық тұрғыдан пайдалы тәсіл болып табылады, және олар әдетте «Грэм факторлары» деп аталады. Соңғысы төменгі сатыдағы соттардың бірнеше қайта қарауынан кейін заманауи формада келесідей көрінеді:

  1. құрылғының өнертапқыштық аспектісінен туындайтын коммерциялық жетістік;
  2. ұзақ сезілген, бірақ шешілмеген қажеттіліктер; және
  3. басқалардың тұрақты сәтсіздіктері (мұндай дәлелдемелер анық / анық еместігін көрсетуі үшін, мәлімделген өнертабыстың белгілі бір мәселені шешетіндігін және дәл осы мәселені шешуге алдыңғы сәтсіз әрекеттерді жасаған білікті адамдармен көрсетілуі керек) проблема туралы ақпараттандыру және оны шешуге қажетті алдыңғы құралдармен.)[33]

Кейінгі сот практикасында Грэм факторлары мен басқа да екінші деңгейлі мәселелер күшті нәрсені жеңе алмайтындығы баса айтылды prima facie айқын жағдай.

Іс жүзінде, осы (және кейінірек қосылған басқа) ойлар анық еместіктің ең пайдалы критерийлері болды: «Шынында да, қайталама пікірлердің дәлелі көбінесе жазбадағы ең ықтимал және біріккен дәлел бола алады. Көбінесе бұл өнертабыстың көрінуі мүмкін Техника деңгейіне сәйкес айқын болды.[34]

Америка Құрама Штаттары Адамсқа қарсы (1966) - бұл ерекше назар аударарлық жағдай, оның гаражында Mg / CuCl / Cu аккумуляторында жұмыс жасайтын жалғыз өнертапқыш АҚШ үкіметіне қарсы патенттік бұзушылық туралы істі Жоғарғы Сотта жеңіп алды, бұл ең алдымен Грэм факторлар (мысалы, басқалардың бірнеше рет істен шығуы). Ішінде анық емес трилогия, Жоғарғы Сот Грэм факторларына қосымша жағымсыз / айқын болмаудың жағымды екіншісін одан әрі өрістетіп, жағымсыз қосалқы факторлар ретінде қарастырды, бірақ екінші факторлар күшті жеңе алмайтынын атап өтті prima facie айқын жағдай. Айырмашылығы Америка Құрама Штаттары Адамсқа қарсы , егер Сот патенттің осы салада белгілі бір элементті басқасына ауыстыруымен өзгертілген, алдыңғы технологияда бұрыннан белгілі құрылымға шағымданған кезде, комбинация болжамды нәтиже беруден гөрі көп нәрсе жасауы керек деп мойындады. Anderson's-Black Rock, Inc., Pavement Salvage Co. (1969), біріктірілген алдын-ала екі элемент, олар бөлек, дәйекті операцияда орындалғаннан артық болмады. Сол сияқты Sakraida және Ag Pro Inc. (1976), бірауыздан АҚШ-тың Жоғарғы Соты мәлімделген өнертабысты (сүт қорасының еденінен сиыр көңін кетіруге арналған суды ағызу жүйесі) айқын деп тапты, өйткені ол «ескі элементтерді« жаңа немесе басқа функция жасамай »жай орналастырады, дегенмен» күмәнсіз үлкен қажеттілік, арзан әрі жылдам нәтиже беріп, коммерциялық сәттілікке жету ».[35] Бұл маңызды прецедент, өйткені ол 1-ші Грэм факторын (коммерциялық сәттілік) өзгертті. Сондай-ақ, Даннға қарсы Джонстон (1976 ж.) Жоғарғы Сот «өнер мен өнертабыстың арасындағы айырмашылықтардың болуы ғана өнертабыстың ашықтығын анықтамайды» деп ескертті. Техника мен респонденттің жүйесі арасындағы алшақтық соншалықты үлкен емес, бұл жүйені біреудің назарынан тыс қалдырады өнерге ақылға қонымды ».[36]

Осы аралықта басқа соттар қосымша қосымша мәселелерді де қарады (судьяның айтуы бойынша маңыздылығы реті бойынша) Үйренетін қол:[37]

1) техникада немесе өндірісте танылған нақты проблеманы шешуге деген ұзақ уақыт бойы сезінетін қажеттілік.[38]

2) басқалардың бірдей мәселені шеше алмауы (сол біліммен жабдықталған кезде)

3) өнертабысты дамытуға айтарлықтай күш пен жоғары шығындар.[39]

4) түсініксіздіктің көрсеткіші ретінде өнертабысқа дейінгі күмәндану немесе сенімсіздік.[40]

5) көшіру, мақтау, күтпеген нәтижелер және айқын емес көрсеткіш ретінде салалық қабылдау.[41]

6) анықталмағандықтың көрсеткіші ретінде көшіру[42]

7) коммерциялық жетістік.[43]

8) күтпеген артықшылықтар.[44]

Бірнеше қолайлы ойлардың болуы анық емес жағдайды күшейтеді.[дәйексөз қажет ]

Грэмнің тағы бір маңызды нәтижесі - патенттік талаптың анық еместігі факт туралы емес, заң мәселесі, яғни оны алқабилер емес, судья шешуі керек деген шешім қабылдады. Соған қарамастан, сот «103-бөлім (айқындық») бірнеше негізгі фактілік сұрауларға негізделеді »деп түсіндірді.« Бұл патенттің жарамдылығы мәселелерін факт сұрақтары ретінде қарастырған 150 жылдық прецеденттік тарихтың керемет өзгерісі болды. Патенттік заңдағы түсініксіздік: заң немесе факт туралы сұрақ ?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Nevertheless Graham's language left ambiguity "whether the Court meant to indicate that obviousness is a factual conclusion drawnfrom evidentiary findings or a legal conclusion based on factual inquiries." Nonobviousness in Patent Law: A Question of Law or Fact?, 18 Wm. & Mary L. Rev. 612 (1977), https://scholarship.law.wm.edu/wmlr/vol18/iss3/7 Subsequently, lower courts clarified this issue:although the determinations relating to the scope and content of the prior art, the differences between prior art and the patented object, and the level of skill in the relevant art are factual in nature (and left to a jury), the ultimate conclusion of obviousness is one of law (decided by a judge)... A finding of obviousness under section 103 therefore constitutes a finding that a group of individuals were capable of making the same improvement in the prior art as was made by the patentee.

1984–2006: Teaching-suggestion-motivation test

At the same time the newly established Америка Құрама Штаттарының Федералды схемасы бойынша апелляциялық соты, which was supposed to establish a uniform case law for patent validity appeals, started to reject the "unusual and surprising approach" altogether and introduced the "teaching, suggestion and motivation" (TSM) test in ACS Hosp. Sys. (1984).[45] The test allowed the rejection of a patent for obviousness only when factual teaching, suggestion or motivation from the prior art show the propriety of the patented combination.

Further, the combination of previously known elements can be considered obvious. As the Federal Circuit asserted in Winner Int'l Royalty Corp. v. Wang,[46] there must be a suggestion or teaching in the prior art to combine elements shown in the prior art in order to find a patent obvious. Thus, in general the critical inquiry, the Federal Circuit maintained, is whether there is something in the prior art to suggest the desirability, and thus the obvious nature, of the combination of previously known elements.

This requirement is generally referred to as the "teaching-suggestion-motivation" (TSM) test and is said to serve to prevent against hindsight bias.[47] As almost all inventions are some combination of known elements, the TSM test requires a patent examiner (or accused infringer) to show that some suggestion or motivation exists to combine known elements to form a claimed invention. Кейбір сыншылар[ДДСҰ? ] of the TSM test have claimed that the test requires evidence of an explicit teaching or suggestion to make a particular modification to the prior art, but the Federal circuit has made clear that the motivation may be implicit, and may be provided for example by an advantage resulting from the modification.[дәйексөз қажет ] In other words, an explicit prior art teaching or suggestion to make a particular modification is sufficient, but not required for a finding of obviousness.[дәйексөз қажет ]

The TSM test is actually more similar to the requirement for novelty than for non-obviousness. Despite an immediate and overwhelming uproar in the technical and legal communities criticizing TSM as being too low, the Congress did not act to overturn the TSM standard.[дәйексөз қажет ] However, its application was refined by the US Supreme Court in KSR және Teleflex (2007).

АйқынАйқын емес
a mere change in the form or proportions (Evans, 1822)change in the “principle of the machine” (Evans, 1822)
change of a material for a known material without changing function even if a lower cost results (Hotchkiss 1851)unusual or surprising consequences (Great Atlantic, 1950)
only unites old elements with no change in their respective functions. (Great Atlantic, 1950)Only when the whole in some way exceeds the sum of its parts is the accumulation of old devices patentable." (Great Atlantic, 1950)
when a patent claims a structure already known in the prior art that is altered by the mere substitution of one element for another known in the field, the combination must do more than yield a predictable result. Adams, 1966Non-predictable results from a substitution/combination (reversed Adams)
[t]he two [pre-existing elements] in combination did no more than they would in separate, sequential operation. Anderson’s-Black Rock, Inc. v. Pavement Salvage Co., 1969.Synergism from a combination (reversed Adams).
Prior art suggests a mere possibility of such a solution even if it does not say the exact ranges (TSM)skepticism or disbelief before the invention (Environmental Designs, 1983). Failure of others (Graham)
The claimed solution is not used in practice and the lawsuit is brought by a patent troll.copying, praise, unexpected results, and industry acceptance. Allen Archery, 1987. Commercial success (Graham).
Болжамды нәтижелер беру үшін белгілі әдістерге сәйкес алдыңғы техниканы біріктіру; KSR, 2007Non-predictable result(s) even if the combination involves known elements and methods, and better yet if an element or a method is new.
Болжамды нәтижелер алу үшін белгілі бір элементті басқасына қарапайым ауыстыру. KSR, 2007Non-predictable result(s) of a substitution.
Ұқсас құрылғыларды (әдістерді немесе өнімдерді) дәл осылай жақсарту үшін белгілі техниканы қолдану. KSR, 2007Use of a technique to improve dissimilar devices (methods, products) even if the technique is known in another field
«Көрінетіні айқын» - табысты болжай отырып, анықталған, болжамды шешімдердің шектеулі санын таңдау. KSR, 2007If the solution is unpredictable and found experimentally, and better yet, if the very existence of a solution (suitable range) is unpredictable.
Белсенділіктің бір саласындағы белгілі жұмыс, егер сол ауытқулар өнердегі қарапайым дағдылардың біріне болжамды болса, жобалық ынталандыруларға немесе басқа нарықтық қатынастарға негізделген сол салада немесе басқасында қолдану үшін оның өзгеруіне түрткі болуы мүмкін. KSR, 2007Use of a technique, even if known in another field, to improve dissimilar devices (methods, products) if "the actual application is beyond his or her skill" (KSR) =i.e. variations are unpredictable.
When a work is available in one field of endeavor, design incentives and other market forces can prompt variations of it, either in the same field or a different one. If a person of ordinary skill can implement a predictable variation, § 103 likely bars its patentability. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)Long felt but unsolved needs (Graham) unless these needs are solved by a newly publicly disclosed method (with a predictable claim range)
if a technique has been used to improve one device, and a PHOSITA would recognize that it would improve similar devices in the same way, using the technique is obviousunless [the technique's] actual application is beyond [PHOSITA's] skill...(Sakraida)
although "doubtless a matter of great convenience, producing a desired result in a cheaper and faster way, and enjoying commercial success," the claimed system "did not produce a new or different function" and therefore was not patentable.Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)commercial success (Graham)
there is no change in the respective functions of the elements of the combination; this particular use of the assembly of old elements would be obvious to any person skilled in the art of mechanical application. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)commercial success (Graham)
there is no change in the respective functions of the elements of the combination; this particular use of the assembly of old elements would be obvious to any person skilled in the art of mechanical application. Sakraida v. AG Pro, Inc. (1976)the elapsed time between prior art and the patent's filing date (Leo Pharm. Prods., Ltd. v. Rea, 726 F.3d 1346, 1350 (Fed. Cir. 2013))
Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention. KSR, 2007Prior art teaches away from the claimed solution.
commercial success by itself is not sufficient (Sakraida v. AG Pro, Inc. 1976)commercial success (Graham, 1966)
(near) simultaneous invention by two or more independent inventorslong felt need for a solution to a real problem which has been recognized in the prior art or in the industry.(Graham)
2006 to the present: the post-KSR period

As of 2016, the guidelines for establishing a prima facie case obviousness adopted by the USPTO негізінде KSR v Teleflex decision are as follows:

  1. Болжамды нәтижелер беру үшін белгілі әдістерге сәйкес алдыңғы техниканы біріктіру;
  2. Simple substitution of one known element for another to obtain predictable results;
  3. Use of known technique to improve similar devices (methods, or products) in the same way;
  4. Applying a known technique to a known device (method, or product) ready for improvement to yield predictable results;
  5. "Obvious to try" – choosing from a finite number of identified, predictable solutions, with a reasonable expectation of success;
  6. Known work in one field of endeavor may prompt variations of it for use in either the same field or a different one based on design incentives or other market forces if the variations are predictable to one of ordinary skill in the art;
  7. Some teaching, suggestion, or motivation in the prior art that would have led one of ordinary skill to modify the prior art reference or to combine prior art reference teachings to arrive at the claimed invention.[48]

The KSR decision has been criticized because it apparently replaced the requirement of non-obviousness with the requirement of non-predictability, thus making it more difficult to get patents in the predictable arts, and creating a contradiction with some Graham's factors such as "failures of others".[49]

The Graham and KSR guidelines were not affected by the Америка заңы ойлап табады, despite the change in general rule 35 U.S.C. §103 which defines the non-obviousness requirement effective on March 16, 2013:

ЕСКІ

A patent may not be obtained though the invention is not identically disclosed or described as set forth in section 102 of this title, if the differences between the subject matter sought to be patented and the prior art are such that the SUBJECT MATTER AS A WHOLE would have been OBVIOUS AT THE TIME THE INVENTION WAS MADE to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

ЖАҢА

A patent for a claimed invention may not be obtained, notwithstanding that the claimed invention is not identically disclosed as set forth in section 102, if the differences between the claimed invention and the prior art are such that the CLAIMED INVENTION AS A WHOLE would have been obvious BEFORE THE EFFECTIVE FILING DATE OF THE CLAIMED INVENTION to a person having ordinary skill in the art to which said subject matter pertains.

Сондай-ақ қараңыз

Әдебиеттер тізімі

  1. ^ а б Barton, John H. (2003). "Non-Obviousness". IDEA. 43 (3): 475–506. "Non-obviousness," or, as known in Europe, "inventive step" is one of four traditional (and widely accepted) requirements for the grant of a patent.
  2. ^ Barton, John H. (2003)
  3. ^ Kiklis (2014). The Supreme Court on Patent Law. Aspen Publishers Online. 6-12 бет. ISBN  9781454847748.
  4. ^ Barton, John H. (2003). "Non-Obviousness". IDEA. 43 (3): 475–506. Only research beyond that done as part of normal product design and development should be rewarded with a patent. Routine redesign should not be enough, for there is no need for monopolies as an incentive for such research.
  5. ^ а б Mojibi, Ali (2010). "An Empirical Study of the Effect of KSR V. Teleflex on the Federal Circuit's Patent Validity Jurisprudence". Albany Law Journal of Science and Technology. 20 (3): 559–596.
  6. ^ Merges and Duffy, ISBN  978-1-4224-8030-4, б. 624
  7. ^ Merges and Duffy, ISBN  978-1-4224-8030-4, б. 622
  8. ^ https://supreme.justia.com/cases/federal/us/383/1/case.html Ch.III
  9. ^ Merges and Duffy, ISBN  978-1-4224-8030-4 671-бет
  10. ^ "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability 87 Texas Law Review 2008-2009". heinonline.org. Алынған 2020-03-27.
  11. ^ [1]
  12. ^ Roin, Benjamin (2009). "Unpatentable Drugs and the Standards of Patentability". Техас заңына шолу. 87 (3): 504–570.
  13. ^ Journal of Power Sources 431(2019)239-249 DOI: 10.1016/j.jpowsour.2019.05.035
  14. ^ E.W. Kitch. The Nature and Functioning of the Patent System. 20 J.L.& Econ.265, 284 (1977)
  15. ^ "SANOFI-AVENTIS GMBH v. GLENMARK PHARMACEUTICALS, 748 F. 3d 1354 - Court of Appeals, Federal Circuit 2014 - Google Scholar".
  16. ^ Innovation, Science and Economic Development Canada, A Study on the Patent Law Standard of Non-obviousness: Chapter 3 Мұрағатталды 2016-01-26 сағ Wayback Machine.
  17. ^ Грэм қарсы Джон Дир, 383 U.S. 1, 18 (1966).
  18. ^ "Patent Act (R.S.C., 1985, c. P-4)". s.42.CS1 maint: орналасқан жері (сілтеме)
  19. ^ Windsurfing International Inc. vs. Tabur Marine (Ұлыбритания) Ltd., [1985] RPC 59 (CA).
  20. ^ [2]
  21. ^ "Pozzoli Spa v BDMO SA & Anor [2007] EWCA Civ 588 (22 June 2007)".
  22. ^ CHENETTE, S. (2008). "Maintaining the Constitutionality of the Patent System." Hastings Constitutional Law Quarterly 35(2): 221-262. www.hastingsconlawquarterly.org/archives/V35/I2/Chenette.pdf [3]
  23. ^ Қараңыз Грэм қарсы Джон Дир, 383 U.S. 1, 10 n.3 (1966) ("[A] change of material should not give title to a patent. As the making a ploughshare of cast, rather than of wrought, iron; a comb of iron, instead of horn or of ivory. . . ."
  24. ^ "Patent Law - 'Flash of Genius' Test for Invention Rejected". DePaul L. Rev. 5 (155): 146. 1955.
  25. ^ "GREAT ATLANTIC & PACIFIC TEA CO. v. SUPERMARKET EQUIPMENT CORP. et al". LII / Құқықтық ақпарат институты.
  26. ^ "FUNK BROS. SEED CO. v. KALO INOCULANT CO". LII / Құқықтық ақпарат институты.
  27. ^ 340 U.S. at 152-53; Duffy p. 671.
  28. ^ "Application of Aller, 220 F.2d 454 (C.C.P.A. 1955)". CaseText. Алынған 4 тамыз 2016.
  29. ^ In re Antonie - Federal Circuit, 1977.
  30. ^ http://heinonline.org/HOL/LandingPage?handle=hein.journals/cathu43&div=23&id=&page=
  31. ^ Бекетт, Уильям В. "Judicial Construction of the Patent Act of 1952". Гейнонлайн. Алынған 25 ақпан 2016.
  32. ^ 383 U.S. 1 (1966).
  33. ^ қараңыз Jones v. Hardy
  34. ^ In Stratoflex, Inc. v. Aeroquip Corp., 713 F.2d 1530 (Fed. Cir. 1983)
  35. ^ "425 U.S. at 282". Жоқ немесе бос | url = (Көмектесіңдер)
  36. ^ қараңыз Даннға қарсы Джонстон
  37. ^ Patent Law and Policy: Cases and Materials*** 4th Edition, by Robert Patrick Merges and John Fitzgerald Duffy. (2007 LexisNexis)
  38. ^ Railroad Dynamics, Inc. v. A. Stucki Co., in Edoco (1970)
  39. ^ In Panduit (Fed. Circ. 1985), Hardinge Bros. v Marr Oil Head Mach. Corp. (7th Circ. 1928), Bethlehem Steel (CCDNJ 1909), Eli Lilly &Co. v Generix Drug Sales (5th Circuit, 1972), United States v Ciba-Geigy Corp. (DNJ 1981)
  40. ^ In Environmental Designs, Ltd. v. Union Oil Co. of Cal., 713 F.2d 693, 697-98, 218 USPQ 865, 869 (Fed. Cir. 1983)
  41. ^ In Allen Archery, Inc. v. Browning Mfg. Co., 819 F.2d 1087, 1092, 2 USPQ2d 1490, 1493 (Fed. Cir. 1987)
  42. ^ In Diversitech Corp. v. Century Steps, Inc., 850 F.2d 675, 679, 7 USPQ2d 1315, 1319 (Fed. Cir. 1988) and Panduit Corp. v. Dennison Manufacturing Co. (1985) (However, merely copying, without a connection to the copier's views of the claimed invention, or the claimed features of the invention is not indicative of non-obviousness)
  43. ^ In Edoco (1970)
  44. ^ In Hybritech, Inc. v Monoclonal Antibodies, Inc. (FC 1986)
  45. ^ ACS Hosp. Sys., Inc. v. Montefiore Hosp., 732 F.2d 1572, 1577 (Fed. Cir. 1984)
  46. ^ 202 F.3d. 1340, 1348 (Fed. Cir. 2000).
  47. ^ Қараңыз In re Kahn,[дәйексөз қажет ] (Fed. Cir. 2006).
  48. ^ "2143-Examples of Basic Requirements of a Prima Facie Case of Obviousness". Америка Құрама Штаттарының патенттік және сауда маркалары жөніндегі басқармасы. Алынған 27 шілде 2016. Бұл мақалада осы қайнар көздегі мәтін енгізілген қоғамдық домен.
  49. ^ Christopher A. Cotropia, Predictability and Nonobviousness in Patent Law After KSR, 20 MICH. TELECOMM. & TECH. L. REV. 391 (2014).

Әрі қарай оқу

Сыртқы сілтемелер