Түйме-бекіткіш корпусы - Button-Fastener case

Heaton-Peninsular Button-Fastener Co., vs. Eureka Specialty Co.
US-CourtOfAppeals-6thCircuit-Seal.png
СотАлтыншы айналымға қатысты Америка Құрама Штаттарының апелляциялық соты
Істің толық атауыHeaton-Peninsular Button-Fastener Co., vs. Eureka Specialty Co. және т.б.
Шешті12 қазан 1896 ж
Дәйексөз (дер)77 Ф. 288; 1896 АҚШ қолданбасы. ЛЕКСИС 2241
Істің тарихы
Алдыңғы іс-қимылдар65 F. 619, 1895 АҚШ қолданбасы. ЛЕКСИС 3022 (C.C.D. Мич. 1895)
Сот мүшелігі
Отырушы судья (лар)Уильям Ховард Тафт, Horace Harmon Lurton, Эли Шелби Хаммонд
Іс бойынша пікірлер
КөпшілікЛуртон, бірауызды панельмен қосылды

The Түйме-бекіткіш Іс, Heaton-Peninsular Button-Fastener Co., vs. Eureka Specialty Co.,[1] деп те аталады Түбірлік бекіткіш Іс, белгілі бір уақыт ішінде жоғары ықпалды шешім болды Алтыншы айналымға қатысты Америка Құрама Штаттарының апелляциялық соты. Көптеген апелляциялық соттар және Америка Құрама Штаттарының Жоғарғы соты ішінде А.Б. Дик іс[2] өзінің «мұрагерлік туралы доктринасын» қабылдады - «патент иеленуші өз патентін жалпы пайдаланудан алып тастай алатындықтан, оған логикалық және міндетті түрде кез келген пайдалану кезінде өзі таңдаған кез-келген шартты қоюға рұқсат беруі керек» деген дәлелді қабылдады.[3] Алайда 1917 жылы Жоғарғы Сот бұл сот шешімін мүлдем жоққа шығарды Түйме-бекіткіш Іс және А.Б. Дик жағдайда Кинофильм патенттері іс.

Фон

Батон-Бекіткіште түймелерде жоғары түймелі аяқ киімге қапсырмалармен бекітуге арналған машиналарда патенттер болды.[4] Бұл бұрын қолмен жасалынған, көп ақша талап ететін операция. Өнертабыс аяқ киімді жасау кезінде айтарлықтай еңбек үнемдеді, дегенмен өнертабысты коммерциялық пайдалану маркетингтік проблеманы тудырды. Көлемі аз пайдаланушыларға қарағанда машиналар үлкен көлемге ие болды, өйткені жұмыс күшін үнемдейтін жеңілдіктер машиналар түймелерді бекіткен аяқ киімнің санына тікелей пропорционалды болды. Бірақ егер батырма-бекіткіш машиналарды әр түрлі қолданушыларға әртүрлі бағамен сатуға тырысса, қиындықтар туындауы мүмкін. Біріншіден, аяқ-киім өндірушілердің әрқайсысы машиналарды қаншалықты қарқынды пайдаланатынын сатудың алдын-ала анықтау қиын немесе мүмкін болмас еді. Екіншіден, егер машиналар аз көлемді пайдаланушыларға арзан сатылса, онда сатып алушылардың өз машиналарын жоғары бағаны «төлеуге тиіс» өндірушілерге қайта сатуына жол бермеу қиын немесе мүмкін болмас еді.[5] Бірақ Button-Fastener мәселені шешкен бизнес-модель ойлап тапты. Ол машиналарды әр машинаға бекітілген тақтайшада жазылған шартта сатты, егер машина тек Баттон-Бекіткіш жасаған және сатқан қапсырмаларды қолдануы керек. Сот өзінің заңды құжаттарында: «ол машиналарын сату кезінде ештеңе жасамайды, ал ... өз бизнесінің барлық кірісі негізгі өнімдерді сатудан алынады» деп айтқан. [6] Іс жүзінде галстук машиналарда санауыш ретінде жұмыс істеп, өнертабысты қолданудың санын есептеді. Қапсырмаларға арналған нарықтан жоғары баға өнертабысты пайдалануға пропорционалды патенттік роялтиді ұсынды.[7]

Қапсырмаларға жоғары баға интерполяторды тартты. Eureka Specialty Co. патенттелмеген өнімнің негізгі өнімдерін кейбір машина пайдаланушыларға сата бастады. Баттон-Бекіткіштің айтуынша, Эврика Батон-Бекіткіштің клиенттерін машиналардағы ескертпелерге бағынбауға көндірген.

Соттың қорытындысы

Button-Fastener компаниясы Eureka Specialty Co. компаниясын оның патенттерін бұзды деп айыптады. Өзінің өтініштерінде Button-Fastener өзінің патенттелген машинасын сатып алушылардың барлық негізгі заттарын Button-Fastener-ден алу шартымен сатудың бизнес-моделін сипаттады. Бұл туралы білгеніне қарамастан, Эврика «[Button-Fastener] сататын машиналарда қолдануға бейімделген [d] қапсырмаларды шығарады және [d] машиналардың пайдаланушыларына оларды бұзып сатып алуға және пайдалануға сендіреді. жоғарыда аталған шектеу. «[8]

Эврика костюмге «демурр» деп жауап берді, онда ол (1) оның жалғыз бизнесі - бұл машиналарды пайдаланатын адамдарға патенттелмеген қапсырмаларды сату, бұл үшін олар «олар Батон-Бекіткішке есеп бермейді» және (2) Түйме-Бекіткіш машиналарды пайдалануды шектеу «, бұл патенттелмеген баптағы монополия шағымданушыға кепілдік береді, бұл мемлекеттік саясатқа қайшы келеді және әділ сот оны мәжбүрлеп орындамайды ».[9]

Сот бірінші дәлелді жоққа шығарды, әсіресе Button-Fastener «Эврика» машиналардың қолданушыларын [Button-Fastener] -ге патентпен қамтамасыз етілген болжамды құқықтарды бұзуға белсенді түрде сендіреді және оның сатылуын шектейді деп айыптады. машиналар. « Екінші аргументке келетін болсақ, бірақ сот Эврикамен келіскен, дегенмен Баттон-Фастенер «өте қабілетті және тапқыр дәлел келтірді ... патент иеленуші өзінің патентімен өзінің қалауы бойынша және оның құқығымен айналысуы мүмкін» деген жалпы ұсынысты дәлелдеу үшін. абсолютті ». Сот бұл:

патент иесінің артықшылығы қоғамның құқықтары мен мүдделеріне сәйкес келетін шектеулері бар екендігіне және патенттелмеген бап бойынша монополияны қамтамасыз ету үшін патентпен қарым-қатынасты осылай жасау оның артықшылығын теріс пайдалану екеніне сендірді. Егер патенттер іс жүзінде кеңейтіліп, қазіргі уақытта және осы уақытқа дейін монополиядан ада көптеген субъектілерге жиналатын болса, мұндай схемалардың қаншалықты жүзеге асырылатындығын болжау қиын.[10]

Button-Fastener «патент бойынша абсолюттік меншік құқығына ие бола отырып, өз машиналарын нарыққа шығарудан мүлде бас тартуы мүмкін» деп тұжырымдады. Сот егер патент иесі мұны жасаса, бұл [622] «көпшіліктің әділетті үмітін ақтамайды және оның грантының нәтижелерімен сәйкес келмейді» деп айтты, өйткені ол оның күткенінен тез арада шығады деп күтті. өз өнертабысының табиғатын ашып көрсетуге және қоғамға ақылға қонымды шарттарда, оны пайдалануға, басқалардың бұл саладан 17 жыл бойы жабылып қалуына жол бермеуіне және қоғамның осыған ұқсас артықшылықтардан босатылуына жол бермеуге; сол кезеңдегі өнертабыстар ». Кез-келген жағдайда сот: «Менің ойымша, әділ сот осындай жолға өз көмегін беруде баяу болады». Ол Баттон-Бекіткішті жеңілдетуден бас тарту үшін өз қалауымды қолданатындығын және сондықтан Эвриканың істен шығуын қолдайтынын айтты.[11]

Алтыншы тізбек

Судья (кейінірек әділет) Луртон бұл пікірді жазды Түйме-бекіткіш іс

Түймешік-бекіткішке жүгінді Алтыншы айналымға қатысты Америка Құрама Штаттарының апелляциялық соты. Панельге судья Луртон (кейінірек әділет) кірді Гораций Луртон ), кім пікір жазды және судья Уильям Х. Тафт (кейінірек президент, содан кейін бас сот). Сот бірауыздан шешім қабылдады.

Апелляциялық шағымда Эврика шағымданушы қолданған шектеулерді патенттелмеген мақалада монополия құру үшін жұмыс істейді, сондықтан мемлекеттік саясатқа қайшы келеді, немесе егер таза заңды келісімшарттар болса, шағымданушыға оларды мәжбүрлеп қолдану үшін әділетті құралдар алуға құқық бермейтін соншалықты санасыз ».[12]

Сот сату сатушының сатылған бұйымға қатысты құқықтарын тоқтататын жалпы ереже екенін мойындады Адамс Беркке қарсы. Бірақ ереже басқаша, - дейді сот, егер сату шарт қойылса. Бұл жағдайда сот:

Машинаның да, оған тұрақты түрде қойылған хабарламаның да айқын сипатын ескере отырып, сатып алушылардың әрқайсысы машинада жазылған патент иелеріне оны пайдалануға шектеулі лицензияны ғана беруді көздейтіндігі туралы қорытынды жасауы керек; және неліктен мұндай сатып алушының осы шектеулерге жататын құрылымды сатып алу және қабылдау ретінде қарастырылмайтынын түсіну қиын.[13]

Тиісінше, сатып алушы сатып алынған мақала бойынша толық құқыққа ие болмайды:

Машинаны сатып алушы, сөзсіз, сату шарттарын бұзған жағдайда реверверге жататын өнертабысты қамтитын материалдарға құқықты алады. Бірақ, өнертабысты пайдалану құқығы туралы айтар болсақ, ол патент хаттарымен берілген монополияға ешқандай қызығушылық танытпайтын жай ғана лицензиат. Лицензия лицензиатқа қатысты монополиядан бас тарту ретiнде ғана жұмыс iстейдi және лицензиарға лицензиатқа оның берген артықшылықтарын жоққа шығаруға тыйым салатын өкiлеттiктерiн пайдалануға тыйым салады.[13]

Яғни, патенттелген машинаны сату машинаның құрамына кіретін металл бөліктеріне және басқа материалдарға құқықты беруі мүмкін, бірақ сатып алушы таңдаған тәсілмен машинаны пайдалануға толық құқықты емес. Сатып алушы машинаны пайдалануға шектеулі және шартты құқықты, яғни оны сатушының қапсырмасымен пайдалану құқығын ғана алғандықтан, кез-келген басқа пайдалану сатып алушыға берілген лицензия шеңберінен тыс болып табылады.[14]

Екінші жағынан, Эврика степлерін қолданатын машина сатып алушы бұзушы болып табылады:

[A] лицензиямен тыйым салынған пайдалану - бұл патент иеленген монополияға қарсы әрекет және оған патентімен қамтамасыз етілген құқықтарға заңсыз түрде басқыншылық жасау. Лицензия өзінің шарттарынан тыс пайдалану құқығын бұзғаны үшін сот ісін қорғауға болмайды. Патент иесінің айрықша пайдалану құқығы бар, егер ол өзінің лицензиясымен бөліскен жағдайларды қоспағанда. Патенттерге патент беру арқылы берілетін монополияның мәні патентте сипатталған өнертабысты немесе жаңалықты пайдалануға айрықша құқық болып табылады. Бұл ерекше пайдалану құқығы шынайы және абсолютті монополия болып табылады және жалпы құқықты жоққа шығарған кезде беріледі, ал бұл өнертабысты немесе жаңалықты пайдалануды монополиялау құқығы заңмен берілген елеулі меншік құқығы болып табылады және бұқара халық алдында міндетті құрметтеу және қорғау.[15]

Содан кейін Луртон мемлекеттік саясаттың дәлелдеріне жүгінді - Button-Fastener патенттелген машиналарға қатысты заңды монополиясын патенттелмеген қапсырмаларға қарсы екінші монополияға дейін кеңейтеді:

Бізден сұралатын нәрсе - патент иесінің монополиясының айналасында тағы бір шекара сызығын белгілеу, ол оны патенттің заты емес мақала үшін нарыққа тартуға жол бермейді. Мұны істеу үшін, біз оның өз өнертабысын өзгелер жасаған патенттік емес мақаламен бірге пайдалану шартымен басқаларға лицензия бере алмайтындығын сұраймыз. Оның өзгелер оның өнертабысын қолдануы шарттарын анықтау құқығын шектеуді ұсынған жалғыз себеп - сол арқылы патенттелмеген бұйымға монополия құрылуы мүмкін. Патент иеленушіге берілген артықшылықтарды пайдалануды жасыруға қандай құзырымыз бар? Мемлекеттік саясаттың принциптерімен бекітілген келісімшарт жасасу бостандығына қатысты шектеулерге қатысты кез-келген мәселені қарастыра отырып, біз келісімшарттар жасау кезінде кең бостандықты мойындауға мемлекеттік саясаттың өте жоғары көзқарастары қатысатынын ескеруіміз керек.[16]

Сот келісімшарт бостандығы мемлекеттік саясатты патент иесінің айрықша құқығына байланысты бұзады деп айтты:

Егер ол лайықты деп тапса, онда ол өзінің өнертабысы мен ашылуын эксклюзивті пайдалануды өзіне қалдыруы мүмкін. Егер ол өз құрылғысын пайдаланбайтын болса немесе басқаларға оны пайдалануға рұқсат бермейтін болса, онда ол өз құрылғысын басқан. Грант оның өзінің өнертабысын практикалық қолданысқа енгізеді немесе басқаларға одан ақылға қонымды шарттармен пайдалануына мүмкіндік береді деген күтуге негізделгені сөзсіз. Бұл үміт тек патент иесінің қызығушылығы оны өз өнертабысын пайдалануға немесе басқаларға пайдалануға мүмкіндік береді деген болжамға негізделген. Қоғам мұндай үміттерді орындау үшін басқа қауіпсіздікті сақтамады. Репрессия патенттің әрекет ету мерзіміне дейін сақталуы мүмкін, және ол жасаған мәлімет барлығына оның данышпанының жемісін көруге мүмкіндік береді. Оның атағы эксклюзивті және жеке меншікке қатысты конституциялық ережелер шеңберінде айқын болғандықтан, ол өзінің ашқан жаңалықтарын өзі қолдануға да, басқаларға оны пайдалануға рұқсат беруге де міндетті емес.[17]

Патент иеленушi патенттi пайдаланудан ұстап қалуға қатысты осындай абсолюттi және төте құқықтарға ие болғандықтан, ол патенттi қамтыған мақаланың жалғыз жеткiзушiсi болу үшін осы құқықты заңды түрде пайдалана алады:

Егер патент иесі өз құрылғысын эксклюзивті пайдалануды өзіне қаласа және өнертабыс кең сипатта болса және патенттелмейтін өнімді басқа бәсекелестерден арзан етіп жасауға және сатуға мүмкіндік беретін радикалды болса, нарықтың практикалық монополиясы сол мақала үшін нәтиже шығады; және де ешкім осылайша қамтамасыз етілген монополияны заңсыз немесе мемлекеттік саясат үшін жағымсыз деп айта алмады.

Көрнекілік үшін: осы шағымданушыға тиесілі патенттер өте кең сипатқа ие, аяқ киімдерді өндіру процесін арзандатуға және барлық басқа өндіріс түрлерін бәсекелестіктен шығаруға мүмкіндік берді деп болжайық. Патент иелері өздерінің монополияларын сақтау және аяқ киім өндірісімен айналысу арқылы өз өнертабыстарынан тиімді пайда табуға болады деп ойлады делік.

Егер басқалардың барлығын сатуды қанағаттандыратын болса, олар патенттің қолданылу мерзімінде сұранысты қамтамасыз ету қабілеті деңгейінде немесе олардың өнертабысы кейінгі өнертабыстармен алмастырылмайынша, аяқ киімнің нарығын айналып өтуі мүмкін, бірақ бұл олардың құнын одан әрі арзандатады өндіріс. Осылайша қамтамасыз етілген монополия олардың өнертабысының лайықты сипатының заңды салдары болады. Дәл осындай монополиялар кең және жалпы қолданыстағы кейбір өнер түрлерінде жаңа және таңқаларлық ілгерілеушілік туындауы мүмкін. Жарақат алғаннан гөрі, көп тұтынушы халыққа пайдалы болар еді, өйткені монополия ұзақ уақытқа дейін аяқ киім өнертабысқа дейін болғаннан арзан бағамен жеткізілгенде ғана шыдай алады.[18]

Луртон бұл логиканы аяқ киімнен бастап батырма бекітетін қапсырмаларға дейін кеңейтуге болады:

Енді, егер патент иелері өз өнертабыстарының эксклюзивті түрін өздеріне сақтай отырып, заңды және заңды түрде аяқ киім жасау монополиясына ие болып, оны бөліскендер үшін аяқ киім нарығын бұза алса, неге олар олар шектеулі лицензиялар жүйесі бойынша басқаларға өз құрылғыларын аяқ киімнің кейбір ұсақ бөлшектерін - қазықтарды, ұштарды, жіпті немесе түймелерді немесе түймелерді бекіту элементтерін ғана сатып алу шартымен пайдалануға рұқсат етпей ме?
Егер бұл жеңілдіктер басқаларға бәсекеге түсуге мүмкіндік беретін болса, бірақ олардың механизмін қолдану лицензия шарттарымен шектелген болса, егер өнертапқыштар өздерінің лицензиясында аталған бап үшін нарық монополиясына қанағаттанса, кім әділ шағымдана алады? , аяқ киімнің толық монополиясын жасау мүмкіндігін берді? Шағымданушыға тиесілі патенттермен қорғалған құрылғы иллюстрациялау мақсатында қолданылатын кең немесе радикалды сипатқа ие емес. Сонымен, мысалдау үшін пайдаланылған болжамды фактілерге және шағым берушінің заң жобасында көрсетілген заңдылық принциптерінде айтарлықтай айырмашылық жоқ.[18]

Сот бәсекеге қабілетті өндірушілерге кез-келген зиян патент иесінің мінез-құлқына байланысты емес, өнертабыстың құндылығымен байланысты деп түсіндірді:

Аяқ киім өндірісіне арналған сым қапсырмаларын жасаушыларға әсер еткен жай - машинаның өнертабысы, ол өзінің қарапайымдылығымен, жоғары мүмкіндіктерімен, арзан және дәлдігімен аяқ киімдерге түймелерді бекітудің барлық басқа әдістерін іс жүзінде қолданыстан шығарды. Ескі және қолайсыз әдістер, заң жобасына қатысты толығымен алынып тасталды. Осы өнертабыстың арқасында жаңа механизммен қолдануға өлшемі мен формасы бойынша бейімделген сым қапсырмаларының үлкен нарығы пайда болды, ал екінші нәтиже - шағым берушінің машинасында қолдануға бейімделмеген түйме бекіткіштерге сұраныстың толық тоқтауы.[19]

Сот патент иесінің мақсаты өнертабысты пайдалану үшін төленетін төлемді берілген төлем құнына сәйкестендіру деп түсіндірді:

Шағымданушының патенттерімен қамтылған өнертабыстар тек аяқ киімнің тігілуін немесе аяқ киімнің түймелерін бекіту жұмыстарының ерекше түрін сақтай отырып, оларды пайдалануды қамтамасыз ететін сипатта емес. Эксклюзивті пайдалану құқығын жүзеге асыру кезінде олар нарыққа өз құрылғыларын бейнелейтін құрылым шығарды және сатып алушыға өнертабысты «өздері жасаған қапсырмалармен» пайдалануға лицензия берді.

Басқаша айтқанда, олар пайдалану құқығына бағаны [өнертабысты] қапсырмаларды сатудан алынған пайдаға белгілеуді таңдады. Шағымданушыға берілген кеңес бойынша: «Бекіткіштер машинаны нақты пайдалануға пропорционалды роялтиді анықтайтын есептегіштер жасайды».
Лицензиялаудың бұл әдісі олардың механизмін негізгі тауарлар нарығына қызықтыруы мүмкін немесе әкелмеуі мүмкін. Олардың өнертабысы түймелерді бекітетін құрылғылардың нарығын бақылап отыратын болса және олардың машиналары штапельдің басқа режимдерін алмастыратын дәрежеде болса, онда олардың қапсырмалар нарығын басқаруға мүмкіндік берілетін болады. Патенттелмеген баптағы олардың монополиясы олардың патенттелген құрылғының қызмет ету қабілетіне және басқа клинчті құрылғылардың қаншалықты ауыстырылатындығына байланысты болады. Соңғы талдауда өнертабыс шағым берушінің машинасында қолдануға бейімделмеген штапельдердің өлшемдері мен формаларына деген сұранысты жойды.

. . . Патенттелмеген қапсырмадағы монополия шағымданушының өнертабысын пайдаланудағы монополиядан туындаған жағдайға әкеліп соқтырады, сондықтан патент иесінің өз өнертабысын басқалардың қолдануын бақылауының заңды нәтижесі болып табылады. Мұндай монополияға сәйкес, бұл жай ғана оқиға болған өнертабысқа сәйкес, ол мемлекеттік саясат үшін жағымсыз да емес, сауданы заңсыз түрде шектейтін де болады.[20]

Эврика степлерін қолданатын машинаны сатып алушылар патентті бұзатындықтан, «мұндай машиналардың лицензияларын лицензияларын асыра орындауға қасақана және қасақана түрде сендіру және итермелеу арқылы, сондай-ақ оларды жабдықтай отырып, осындай құқық бұзушылыққа көмектесетін және оған жол бермейтін сотталушылар келесідей көрінеді: мұндай құқық бұзушылықтың құралы өздері құқық бұзушылар болып табылады және азаптаушылар ретінде жауап береді ».[20]

Одан кейінгі оқиғалар

1912 ж Генри және А.Б. Дик Ко.[2] Жоғарғы Сот дәлелдемелерді мақұлдады, растады және қабылдады Түйме-бекіткіш іс. Түсіндірмеде, сот одан кейінгі көптеген төменгі соттардың пікірлеріне сілтемелер жинады Түйме-бекіткіш 1896 - 1912 жылдар арасындағы прецедент.

1917 жылы Жоғарғы Сот бұл шешімді жойды А.Б. Дик және Түйме-бекіткіш жағдайлары Motion Picture Patents Co., vs. Universal Film Mfg. Co.,[21]

1992 ж Mallinckrodt, Inc., Medipart, Inc.,[22] Федералдық схема доктринасын қайта жандандырды Түйме-бекіткіш кем дегенде ішінара. Сот бұл деп санайды патенттің сарқылуы туралы ілім егер патент иеленуші патенттелген өнімді бағаны бекіту немесе байлау шарттарынан басқа жағдаймен сатқан кезде қолданылмады, егер «патент иеленуші патентті беру шеңберінен шықпаса және ақылға қонымды ережелер бойынша бәсекеге қарсы әсер етпейтін мінез-құлық жасаса».[23] Сияқты істердің кең тіліне қарамастан Motion Picture Patents Co., vs. Universal Film Mfg. Co.,[21] сот Жоғарғы Сот тек өткізді деп есептеді сатудан кейінгі шектеулер баға белгілеу және галстук жағдайларында жарамсыз, сондықтан сатылымнан кейінгі шектеулерді жою жалпы тіл ғана болды obiter dicta бұл елемеуге болады.

Федералды схема бұл доктринаны 2016 жылы тағы да растады Lexmark Int'l, Inc. және Impression Prods., Inc.,[24] және әсер туралы өтініш білдірді сертификат. Жоғарғы Сот Бас адвокаттан Құрама Штаттардың көзқарасын білдіретін қысқаша мәлімдеме жасауға шақырды.[25] 2016 жылдың қазанында үкімет сұрау салған amicus curiae қысқаша. Бұл грант ұсынылды сертификат екі сұрақ бойынша да. Қысқаша тұжырымдамада «Федералдық схеманың шешімі Жоғарғы Соттың прецеденттерін қате оқыды» және «сарқылу доктринасын айтарлықтай жояды».[26] 2016 жылдың 2 желтоқсанында Жоғарғы Сот шешімін қабылдады сертификат.[27]

Түсініктеме

● 1912 жылы Нью-Йорктегі заңгер Гилберт Х. Монтегу мақтады Түйме-бекіткіш іс «бұл шебер шешім» және «Жоғарғы Соттың жақында қабылдаған шешімінің негізі Генри және А.Б. Дик Ко.«, ішінде Йель заң журналы.[28] Ол Луртонның пікірі патент иесі патенттелмейтін қыстырғыштар нарығының іс жүзінде монополиясын алады деген дәйекті бұзды деп мәлімдеді, бұған дейін ол кәдімгі сауда бабы:

Сот бұл қарсылықты мемлекеттік саясатты бұзудан алыс «практикалық монополия» шынымен жалпы әл-ауқатқа ықпал ететіндігін көрсету арқылы жойды, өйткені патент иелері бұған «өндіріс құнын арзандату» арқылы ғана жете алады және оны тек «солай жалғастыра алады» егер олардың өнертабысы кейінгі өнертабыстармен алмастырылмаса, өндіріс құнын одан әрі арзандатады ». Соттың шешімі өте мұқият, сондықтан ол мұқият назар аударуға тұрарлық.[29]

Монтегу да мақтады А.Б. ДикЛуртон мұрагерлік доктринасын дамыта отырып: «Патенттік жүйе құрылғаннан бері емес, - деп мәлімдеді Монтегю, - Жоғарғы Сот патенттік құқықтарға қатысты жақсы қарастырылған шешім қабылдады».[30]

Монтегу «санау тетігі» дәлелін қолдайды, Баттон-Френердің кеңесі степлердің байланысын негіздеу үшін берген, оны кейінірек Чикаго мектебінің талдаушылары патенттелген құрылғылар айнымалы пропорцияда қолданылатын кез-келген байламды негіздеу үшін қабылдады.[31] нәтижелерді шығару:

Патенттелген машиналар сансыз болған жағдайда, пайдалану және шығару көлемінің дәл немесе ыңғайлы өлшемі тек машинамен байланысты пайдаланылған қорларды өлшеуді қоспағанда мүмкін болмайды. Патенттелген мақаланы пайдаланушыдан осындай материалды бір көзден алуды талап ете отырып, патент иесі патенттелген затты пайдалану мен шығарудың көлемін дәл, қымбат емес және ыңғайлы түрде өлшейтін және роялтиді осылайша анықтайтын жинақтаушы құралдарды сақтандырады. мұндай жеткізілім үшін олардың құнын жабуға жеткілікті соманы, сондай-ақ патенттелген затты пайдаланғаны үшін роялти сипатындағы қосымша соманы алу. Сатып алудың үлкен мөлшерінде, тек аз ғана сандармен сатылатын көптеген патенттелген бұйымдарға қатысты, пайдалану мен өнім көлеміне байланысты роялтиді анықтайтын басқа құралдар ойлап табылмайды.[32]

Монтегу сондай-ақ байланыстыру орынды болды, өйткені бұл пайдаланушыларға өнертабысты пайдаланғаны үшін оны төлеуге мүмкіндік берді, өйткені олар оны толығымен пайдаланбай, оны пайдаланды: «Мұндай келісім бойынша, лицензиатқа ақша ауырлығы оның мойнына түспейді. бастапқыда үлкен сатып алу құнын төлеу қажеттілігі сияқты, бірақ патенттелген затты пайдаланудан бастап патент иесіне өтемақы төлеу құралдарын алуға мүмкіндік беретін жеткілікті мерзімге бөлінеді ».[32]

● 1942 жылы патенттік заңгер Джайлс Рич (ол сол кезде болды, кейінірек Федералдық схеманың судьясы Рич) туралы түсініктеме берді Түйме-бекіткіш іс. Ол судья Луртонның пікірінше, бұл мемлекеттік саясат ешқандай мәселе емес, өйткені патент иесі негізгі өнімдерді шығаратын нарық құрды деген пікірдегі үзіндіге назар аударды. Судья Луртон (Рич келтіргендей):

Аяқ киім өндірісіне арналған сым қапсырмаларын жасаушыларға әсер еткен жай - машинаның өнертабысы, ол өзінің қарапайымдылығымен, жоғары мүмкіндіктерімен, арзандығымен және дәлдігімен аяқ киімдерге түймелерді бекітудің барлық басқа әдістерін іс жүзінде қолданыстан шығарды. . . . Осы өнертабыстан сым қапсырмаларының үлкен нарығы пайда болады. . . . Патенттелмеген қапсырмалардағы монополия [осы шешімге сәйкес] монополиядан туындаған жағдай ретінде шағымданушының өнертабысын пайдалануды туғызады, сондықтан патент иесінің өз өнертабысын басқалардың қолдануына бақылау жасауының заңды нәтижесі болып табылады. Осындай монополияға сәйкес, бұл жай ғана оқиға болған өнертабыстың мәні бойынша, ол мемлекеттік саясат үшін жағымсыз да емес, сауданы заңсыз түрде шектейтін де болады.

Бай түсініктеме берді:

Бұдан шығатын қорытынды - судья Луртон нарықты жасаушыға оны иемденуге рұқсат беру керек деген экономикалық теорияны ұстанды. Біздің білуімізше, бұл кез-келген американдық үкімет ұстанған немесе санкциялаған саясат емес және ешқашан болған емес. Әрине, бұл конституциялық мақсатта «ғылым мен пайдалы өнердің алға жылжуына ықпал ету» мақсатында қабылданған қандай-да бір жарғының бірде-бір рет ашық немесе салдары бойынша болмағаны сөзсіз.[33]

Сондай-ақ, Рич машинаны сату теориясына негізделген, бірақ оны қолданбайтын - санау құралы ретінде қыстырғышты санау құралы ретінде пайдалану ұғымын сынға алды - соңғысын қолданыстағы роялтиі бар лицензиямен сақтау. Рич (мысқылшыл сияқты) былай деп түсіндірді: «Шынында да, кез-келген затты сатып алушыға оны сатқан адамға оны пайдалану мөлшеріне сәйкес роялтиді пайдалану құқығын меншіктен бөліп төлеу туралы идеяны ойлап тапқан ұлы ақыл болды. және сатып алушының атын «лицензиат» деп өзгерту. «[34]

Әдебиеттер тізімі

Осы мақалада келтірілген дәйексөздер Көк кітап стиль. Қараңыз талқылау беті қосымша ақпарат алу үшін.

  1. ^ 77 F. 288, 1896 АҚШ қосымшасы. ЛЕКСИС 2241 (6-цир. 1896).
  2. ^ а б Генри және А.Б. Дик Ко., 224 АҚШ 1 (1912).
  3. ^ Дәйексөздің тілі Motion Picture Patents Co., vs. Universal Film Mfg. Co., 243 АҚШ 502, 514 (1917).
  4. ^ Штапельдер патенттелмеген, тіпті патенттердің жиынтық талаптарының элементтері де болмады. 77 F. 289-да.
  5. ^ Боуман Уордты қараңыз, Байланыстыру шаралары және левередж мәселесі, 67 Йель LJ 19, 23 (1957).
  6. ^ Heaton-Peninsular Button-Fastener Co., vs. Eureka Specialty Co., 65 F. 619, 621, 1895 АҚШ қосымшасы. LEXIS 3022 (б. З. М. 1895).
  7. ^ Боуман 23-24-те.
  8. ^ Heaton-Peninsular Button-Fastener Co., vs. Eureka Specialty Co., 65 F. 619, 620, 1895 АҚШ қосымшасы. LEXIS 3022 (б. З. М. 1895).
  9. ^ 65 F. 620-да.
  10. ^ 65 F. 621 ж.
  11. ^ 65 F. 621-22.
  12. ^ 77 F. 289-да.
  13. ^ а б 77 F. 290-да.
  14. ^ 77 F. 290-91-де («Демек, шағымданушының шектеулі пайдалануға жататын машиналарының бірін сатып алушы өнертабысты патент иесі жасаған степлермен ғана пайдалануға лицензиясы бар құрылымды алуы керек».).
  15. ^ 77 F. 291-де.
  16. ^ 77 F. 294-те.
  17. ^ 77 F. 294-95.
  18. ^ а б 77 F. 295-те.
  19. ^ 77 F. 295-96.
  20. ^ а б 77 F. 296-да.
  21. ^ а б Motion Picture Patents Co., vs. Universal Film Mfg. Co., 243 АҚШ 502 (1917).
  22. ^ Mallinckrodt, Inc., Medipart, Inc., 976 F.2d 700 (Fed. Cir. 1992).
  23. ^ Маллинкродт, 978 F.2d 708-де.
  24. ^ Lexmark Int'l, Inc. және Impression Prods., Inc., 816 F.3d 721 (Тойған. Cir. 2016).
  25. ^ Әсер ету нәтижелері. Lexmark Int'l, Inc., № 15-1189, 2016 АҚШ LEXIS 3982 (20 маусым, 2016).
  26. ^ Америка Құрама Штаттарына Амикус Кюриа ретінде қысқаша Сертификаттарға арналған өтініш 5-те.
  27. ^ Әсер ету нәтижелері. Lexmark Int'l, Inc., 2016 АҚШ LEXIS 7275.
  28. ^ Гилберт Х. Монтегу, Шерманның сенімсіздікке қарсы заңы және Патент заңы, 21 Йель LJ 433, 454 (1912).
  29. ^ 21 Йель 451-де.
  30. ^ 21 Йель 583. (Бұл Монтрагадағы алдыңғы мақаланың II бөлімі және оған жазба жазылған) Патенттер бойынша Жоғарғы Сот.)
  31. ^ Мысалы, Кеннет Дж.Берчфиелді қараңыз, Патентті теріс пайдалану және монополияға қарсы реформа: «Галстук мүбәрак болсын?», 4 Гарв. J.L. & Tech. 1, 81 (1991 ж.) («Сонымен қатар, экономистер егер сатып алушы байланған өнімді сатып алуға« мәжбүр болса »... егер ол тек қана пайдалану интенсивтілігін анықтайтын есептегіш болса, экономистер қарсы болмайды. байлау өнімі, және байланған өнімнің жалпы ұсынысы сатып алушылар үшін азаяды. «)
  32. ^ а б 21 Йель 595-те.
  33. ^ Джайлс С. Рич, Патенттік тәжірибе мен монополияға қарсы заңдар арасындағы байланыс, 24 Дж. Пат. Өшірулі. Соци 241, 254 (1942).
  34. ^ 262-де бай.